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常見的醫(yī)療糾紛中問題有什么
一、醫(yī)療糾紛訴訟是否一定要經(jīng)過醫(yī)療事故鑒定?
我國法律并沒有規(guī)定醫(yī)療糾紛訴訟一定要經(jīng)過醫(yī)療事故鑒定,醫(yī)療事故鑒定并非醫(yī)療糾紛訴訟的前置程序。一般的說,患者只要有證據(jù)證明自己或已死亡的親屬接受過醫(yī)療機構(gòu)的診斷、治療,并因此受到損害,就可以直接向人民法院起訴要求損害賠償,人民法院就應(yīng)當立案受理。
二、醫(yī)療糾紛的案由怎么確定?
醫(yī)療糾紛訴訟案件可以分為兩類,一類是醫(yī)療事故損害賠償糾紛,另一類是醫(yī)療人身損害賠償糾紛,即醫(yī)療事故之訴與醫(yī)療人身損害之訴。雖然這兩類案件都與醫(yī)療行為有關(guān),但前者是以構(gòu)成醫(yī)療事故為前提,而后者則是不構(gòu)成醫(yī)療事故的其它醫(yī)療過失行為。醫(yī)療事故損害賠償糾紛與醫(yī)療人身損害賠償糾紛,無論是法律適用、鑒定類別、賠償項目,還是計算方法和賠償數(shù)額上,兩者都有很大的不同。一般的說,以醫(yī)療人身損害賠償糾紛為案由向法院起訴,無論是從訴訟策略,還是從利益權(quán)衡上講,都對患者更為有利。
三、不構(gòu)成醫(yī)療事故就不賠償嗎?
《醫(yī)療事故處理條例》第49條第2款規(guī)定:“不屬于醫(yī)療事故的,醫(yī)療機構(gòu)不承擔賠償責任。”所以有的人就認為不構(gòu)成醫(yī)療事故醫(yī)療機構(gòu)就不賠償,這顯然是一種誤解。《民法通則》第106條規(guī)定:“公民、法人由于過錯侵害他人財產(chǎn)、人身的,應(yīng)當承擔民事責任。”這是我國民法確立的對侵權(quán)行為造成損害予以救濟的基本原則,也是法制社會對人權(quán)提供的最基本的法律保障,作為行政法規(guī)的《條例》,不可能與民事基本法的這一基本原則相抵觸。《條例》調(diào)整的僅是因醫(yī)療事故而造成的損害賠償糾紛,僅限于醫(yī)療行政處理的層面。而對于不屬于醫(yī)療事故、沒有經(jīng)過醫(yī)療事故鑒定或者經(jīng)鑒定不屬于醫(yī)療事故的其它因醫(yī)療行為而造成的人身損害賠償糾紛,自應(yīng)當適用《民法通則》的相關(guān)規(guī)定處理。所以,對于《條例》第49條第2款的規(guī)定,應(yīng)當理解為:不構(gòu)成醫(yī)療事故的,醫(yī)療機構(gòu)不能按照《條例》的規(guī)定承擔賠償責任。但是,該條規(guī)定并沒有免除其按照《民法通則》有關(guān)規(guī)定應(yīng)當承擔的侵權(quán)的民事賠償責任。在有的情況下,雖然患者身體因醫(yī)療機構(gòu)的過錯行為受到了損害,但是經(jīng)過鑒定,醫(yī)療機構(gòu)的行為不構(gòu)成醫(yī)療事故,或者沒有經(jīng)過醫(yī)療事故鑒定以及無法進行醫(yī)療事故鑒定。對于這類情況的醫(yī)療糾紛,當然不能作為醫(yī)療事故進行處理。但醫(yī)療機構(gòu)仍應(yīng)當對因自己的過錯行為給患者身體造成的損害承擔民事賠償責任。不能因為醫(yī)療機構(gòu)的過錯行為不構(gòu)成醫(yī)療事故,就不對受害人的損失承擔賠償責任。
四、“醫(yī)療人身損害賠償”和“醫(yī)療事故損害賠償”有何不同?
“醫(yī)療人身損害賠償”和“醫(yī)療事故損害賠償”,在法律適用、鑒定類別、賠償項目、賠償標準和賠償數(shù)額上,都有很大不同。
1)、在法律適用方面,審理“醫(yī)療人身損害賠償”案件適用《民法通則》和《最高人民法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》;而審理“醫(yī)療事故損害賠償”案件,則要參照《醫(yī)療事故處理條例》。相對來說,前者對患者有利,后者對醫(yī)療機構(gòu)有利。
2)、在鑒定類別方面,“醫(yī)療事故損害賠償”案件,必須委托醫(yī)學會組織專家組進行醫(yī)療事故技術(shù)鑒定;而“醫(yī)療人身損害賠償”案件則可以進行司法鑒定即可。相對來說,前者對醫(yī)療機構(gòu)有利,后者對患者有利。
3)、在賠償項目方面,“醫(yī)療事故損害賠償”沒有“死亡賠償金”,且在項目計算及賠償系數(shù)上差異很大。
4)、在賠償數(shù)額方面,以一個城鎮(zhèn)居民死亡為例,按“醫(yī)療人身損害賠償”案審理,可能賠償二十余萬元;而按“醫(yī)療事故損害賠償”案審理,則最多只能賠償六萬元。
五、醫(yī)療糾紛訴訟如何舉證?
《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第4條第2款第8項規(guī)定:“因醫(yī)療行為引起的侵權(quán)訴訟,由醫(yī)療機構(gòu)就醫(yī)療行為與損害結(jié)果之間不存在因果關(guān)系,及不存在醫(yī)療過錯承擔舉證責任”,即舉證責任倒置。對此,應(yīng)作以下幾個方面的理解。
1)、患者(原告)應(yīng)當承擔初步舉證責任。患者(原告)應(yīng)當首先證明其與醫(yī)療機構(gòu)間存在醫(yī)療服務(wù)合同關(guān)系,接受過被告醫(yī)療機構(gòu)的診斷、治療,并因此受到損害。如果患者(原告)不能對上述問題提供證據(jù)予以證明,其請求權(quán)是不能得到人民法院支持的。上述問題,患者(原告)用門診或者住院病歷、檢查診療報告單、診斷結(jié)論或者診斷證明等就足可以證明。故發(fā)生醫(yī)療糾紛后,患者在第一時間及時向醫(yī)方要求復(fù)印病歷、保存第一手資料尤為重要。
2)、醫(yī)療機構(gòu)(被告)應(yīng)當證明其醫(yī)療行為與損害結(jié)果之間不存在因果關(guān)系,并證明其醫(yī)療行為不存在過錯。這種證明不能是只有言語的抗辯,必須拿出確鑿的證據(jù)證明。
3)、如果醫(yī)療機構(gòu)(被告)拿不出具有合理說服力、足以使人信賴并符合法定要求的證據(jù),證明不了其醫(yī)療行為與損害結(jié)果之間不存在因果關(guān)系,及不存在醫(yī)療過錯,人民法院就會依照法律的規(guī)定推定醫(yī)療機構(gòu)(被告)的醫(yī)療行為存在過錯,并推定其醫(yī)療行為與損害結(jié)果之間存在因果關(guān)系,醫(yī)療機構(gòu)(被告)就要承擔敗訴的結(jié)果。所以,一般情況下,通過申請醫(yī)療事故技術(shù)鑒定來獲得證明,便是對醫(yī)療機構(gòu)較為有利的選擇;而作為患者(原告)一方的代理律師,一般都不會主動申請進行醫(yī)療事故技術(shù)鑒定。
六、醫(yī)療糾紛的訴訟時效應(yīng)如何把握?
醫(yī)療糾紛案件,實質(zhì)上是因醫(yī)療過失致人損害的侵權(quán)行為引發(fā)的民事賠償糾紛。適用的是《民法通則》關(guān)于人身損害的訴訟時效規(guī)定,其訴訟時效期間為一年。但問題是包括法律職業(yè)在內(nèi)的一些人,對人身損害訴訟時效的理解往往有一個很大的失誤。他們只機械的理解“從受傷害之日起算”,或者“從傷勢確診之日起算”的規(guī)定,但在醫(yī)療糾紛訴訟中,由于醫(yī)療行為的特殊性,一些患者根本就不知道自己是什么時間受到的傷害,或者根本就不知道自己已經(jīng)受到了傷害,以為病就是那樣。在我所代理的一個案子中,患者十七年后才知道自己之所以自幼下肢癱瘓的原因,是因為出生八個月的時候,在醫(yī)院去割了脊背上的一個“猴子(硬脊膜膨出)”造成的。受傷害之日原告出生只八個月,而向法院起訴是在十七年之后。經(jīng)審理,法院判決賠償近32萬元。《民法通則》第137條規(guī)定:“訴訟時效期間從知道或者應(yīng)當知道權(quán)利被侵害時起計算。”醫(yī)療是一個十分復(fù)雜的特殊行為,究竟是什么時間受到的侵害,以及是不是受到侵害,并不是一般人都能夠知道或應(yīng)當知道的,所以一定要仔細把握。另外,知道或應(yīng)當知道還包括以下兩個方面的內(nèi)容:一是知道自己被侵害了,二是還要知道自己是被誰侵害了。不知道侵害人,怎么起訴?起訴誰?這是個簡單的常理問題。所以,訴訟時效期間還應(yīng)當包括自查清侵害人之日起計算。例如,艾滋病潛伏期長達十年,十年后知道自己肯定是被侵害了,但也很難查清是被誰侵害了。因為每一次的進醫(yī)院,每一次注射打針、抽血化驗,甚至拔牙,都有可能被不潔醫(yī)療器械所感染。《最高人民法院關(guān)于貫徹執(zhí)行民法通則若干問題的意見(試行)》第168條規(guī)定:“人身損害的訴訟時效期間,傷害明顯的,從受傷害之日起算;傷害當時未曾發(fā)現(xiàn),后經(jīng)檢查確診并能證明是由侵害引起的,從傷勢確診之日起算。”這里的“從傷勢確診之日起算”,不能只僅僅理解為傷情的確診,還應(yīng)理解為“并能證明是由侵害引起的”,即還應(yīng)包括侵害人的確定。但是也應(yīng)注意,從權(quán)利被侵害之日起超過二十年的,人民法院不予保護。
七、法院是否有權(quán)強行指定醫(yī)患一方或者雙方申請醫(yī)療事故鑒定?
依照我國法律的規(guī)定,法院應(yīng)當沒有強行指定醫(yī)患一方或者雙方申請醫(yī)療事故鑒定的權(quán)利。醫(yī)療事故鑒定,只是諸多證據(jù)當中的一種。是否提供該證據(jù),提供何種證據(jù),其選擇權(quán)應(yīng)屬于當事人。法律并沒有規(guī)定醫(yī)療事故鑒定是醫(yī)療糾紛訴訟的前置程序,醫(yī)療事故之訴與醫(yī)療人身損害之訴也并無法律上熟先熟后的順序之分。法律賦予了當事人以選擇權(quán),究竟以何種法律關(guān)系進行訴訟,應(yīng)當由當事人(原告)進行選擇和確定。如果爭議雙方都沒有申請醫(yī)療事故鑒定,原告也選擇了醫(yī)療人身損害賠償之訴,依照《民法通則》的規(guī)定向法院提起訴訟,法院就不應(yīng)當強行要求或指定一方或雙方申請醫(yī)療事故鑒定。只有在經(jīng)鑒定已經(jīng)確認為醫(yī)療事故,而原告仍堅持醫(yī)療人身損害賠償之訴的情況下,法院才應(yīng)行使釋明權(quán),并以結(jié)案時查明的事實為依據(jù),依職權(quán)確定正確的法律關(guān)系。
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